Как оставить имущество в наследство опекаемым детям.

Как оставить имущество в наследство опекаемым детям.

Это положение вещей регулярно вызывает недоуменные вопросы. В данной статье мы подробно расскажем, каким же образом происходит наследование после бабушке и дедушек, и какие особенности оно имеет.

Для начала повторим основы. Люди получают наследство двумя способами:

  • Согласно завещанию. Наследодатель имеет право завещать нажитое имущество кому угодно: родственникам, друзьям, соседям, даже юридическим лицам. Естественно, внуки нередко становятся наследниками по завещанию. А еще чаще им завещают не наследство полностью, а его определенную часть. Например, ту же самую квартиру или дачу.
  • Согласно положению закона. Если завещание не составлено, наследники «выстраиваются в очередь», и преимущественное право имеют наиболее близкие родственники, в число которых внуки не входят. Это, на первый взгляд, кажется странным, но имеет вполне логичное объяснение.

Очередность наследования

Если внуки наследуют по завещанию

Любой юрист подтвердит, что, получение наследства по завещанию — самый простой с процессуальной точки зрения способ. Человеку даже не нужно доказывать родственную связь (что не всегда легко, поскольку нередко требует получения архивных документов в других регионах). Достаточно паспорта, данные которого совпадают с именем в завещании.

И если у других претендентов нет оснований для оспаривания завещания, и отсутствуют наследники, имеющие право на гарантированную долю наследства, все делается элементарно. Адресат завещания заявляет о готовности вступить в наследство и через положенное по закону время, становится законным обладателем унаследованного имущества.

ВНИМАНИЕ! Наследственные споры внутри семьи – достаточно распространенное явление в реальной жизни. И побеждает в них не всегда тот, кто прав, а тот, кто сумел лучше подготовиться и обернуть ситуацию в свою пользу.

Поэтому, если кто-то из ваших родственников инициировал наследственный спор, важно как можно быстрее обеспечить себе юридическую поддержку.

Помощь опытного в наследственных делах юриста или адвоката позволит отстоять свои законные права и получить положенное.

Для начала давайте проясним вопрос, который уже поднимался в начале статьи. Почему внуки вообще не упомянуты среди участников наследственных очередей? Ведь в их составе есть даже такие отдаленные родственники, как двоюродные племянники или их дети. Почему же внуки, по сути, прямые наследники оказались «за бортом»?

Разумеется, никакого специального ущемления прав внуков (и даже родных правнуков) в списке наследственных очередей не предусмотрено.

Дело в том, что, согласно логике очередности наследования, преимущественное право (помимо супругов и родителей, которых мы пока «вынесем за скобки»), имеют дети наследодателя. Внуки – это дети детей. То есть, они будут преимущественно наследовать своим родителям.

А значит, в конечном итоге, априори получат имущество дедушек и бабушек, но лишь в составе наследства, полученного от собственных родителей.

ВНИМАНИЕ! Таким образом, внуки теоретически могут быть отнесены к наследникам первой очереди, но прямыми правопреемниками наследодателя они не являются. Напрямую внуки получают наследство без завещания только в том случае, если их родители уже умерли.

То есть, по праву представления. Причем, по праву представления наследник имеет право не на равную с остальными представителями долю, а на ту долю, которая принадлежала бы прямому наследнику.

То есть, несколько внуков-сиблингов делят между собой одну долю своего отца или матери, поровну.

Чтобы нагляднее продемонстрировать «как это работает», давайте рассмотрим несколько примеров, основанных на реальной практике наследования.

Пример 1

Гражданин А умер. Завещания не было. Его родители и жена скончались раньше него, то есть в составе первой очереди остались двое детей и трое внуков. Имеют ли внуки право на наследственные доли? Нет! Пока живы дети А, его внуки не имеют права наследовать его имущества.

Пример 2

Умерший гражданин А был отцом двух детей – В и С. В давно погиб, оставив двоих малолетних детей (внуков А). У С также выросли двое детей, но он до сих пор жив.

Двое детей А являются единственными наследниками первой очереди. Поскольку В нет в живых, право наследования переходит к его детям. Они получат долю В и разделят ее между собой. Дети С не имеют права на наследство А, так как свою часть наследства их отец получит сам.

Пример 3

Гражданка А пережила всех своих наследников первой очереди. Ее муж, родители и трое детей умерли раньше нее. Остались пятеро внуков. При отсутствии живых прямых правопреемников все пятеро внуков разделят наследство бабушки поровну.

Разумеется, приведенные пример, что называется, «стерильны». Реальные наследственные ситуации, как правило, гораздо сложнее.

Например, какая-то часть наследства может быть завещана, а остальное делится по закону или имеются наследники, которым положено выделить обязательную долю. Кроме того, существует еще и понятие наследственной трансмиссии. Так называются случаи, когда законный наследник, не успев оформить свои наследственные права, умирает и становится наследодателем для собственных наследников.

Как оставить имущество в наследство опекаемым детям.

Наследственная трансмиссия

Непонятные на первый взгляд термины «трансмиттент» и «трассмиссар», закрепленные в статье № 1156 ГК РФ, регламентирующей наследственную трансмиссию, не деле означают весьма простые вещи. «Трансмиттент» — это наследник, скончавшийся до того, как успел вступить в права наследства. «Трассмиссар» — его наследник, правопреемник.

Если в вашей семье произошла подобная ситуация важно помнить, что:

  • Для получения права наследования по трансмиссии необходимо уложиться в полугодовой срок после смерти первого наследодателя (или подать иск об уважительной причине нарушения сроков)
  • Первоначальный наследник должен заявить о своем желании принять унаследованное имущество. Если он этого не сделал до своей смерти, условия для трансмиссии не наступают, и наследование происходит в обычном законном порядке, по очередям
  • Транмиссар может вступить в наследство, только, если на момент смерти трансмиттента не был лишен права наследования (по завещанию трансмиттента, по закону или в результате собственного отказа от наследственных прав)

Пример 4У скончавшегося без завещания гражданина А имелся единственный сын В, у которого, в свою очередь, было двое детей. В стал единственным наследником своего отца, но в скором времени умер, также не оставив завещания и не вступив в права наследства.

Внуки А не имеют права наследовать ему по праву представления, поскольку на момент смерти дедушки их отец был еще жив и являлся единоличным наследником.

Однако на них распространяется право на наследование по трансмиссии, если они своевременно обратятся к нотариусу, и нет законных оснований для лишения их права наследования.

Обязательная доля в наследстве

В исключительных случаях внуки могут напрямую получить обязательную долю наследства своих бабушек и дедушек.

Это происходит в том случае, когда несовершеннолетние, недееспособные или нетрудоспособные (инвалидность I и II группы) внуки находились на иждивении наследодателя.

Указанные категории граждан могут претендовать на обязательную долю, даже, если они не указаны в завещании или лишены наследства решением наследодателя.

Обязательная доля наследства составляет половину той доли, которую получают наследники актуальной очереди. То есть, необходимо посчитать размер доли каждого актуального наследника и разделить ее надвое. Это и будет обязательная доля наследства для иждивенца, которую предстоит выделить.

Пример 5

Вместе с умершей гражданкой А проживал 14 летний внук, сын ее дочери В, которая вела антисоциальный образ жизни, за что мать лишила ее наследства, написав завещание в пользу второй дочери – С.

После смерти бабушки внук не может наследовать ни по представлению, ни по трансмиссии (поскольку его мать жива, и к тому же в принципе лишена наследодателем права на наследство). Единоличным наследником А является С.

Но поскольку несовершеннолетний ребенок находился на иждивении бабушки, ему полагается право на обязательную долю. Это будет 50% доли, которую он бы получил по представлению или трансмиссии, если бы его мать имела право наследования.

А именно – на 1/4 бабушкиного имущества.

Как оставить имущество в наследство опекаемым детям.

Когда внуки не получают наследства?

Внуки не получают наследства по завещанию, если в нем не указаны. Либо, прямо указаны в завещании, как лица, лишенные наследства по воле завещателя.

Наследование опекунами

Согласно российскому законодательству обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно. Опекуны и опекаемые не имеют права на имущество друг друга (ст.

17 закона № 48-ФЗ0), и не входят в круг наследников по закону на основании своего статуса.

Однако в некоторых случаях опекуны приобретают право наследования, если они находятся в родственных или супружеских отношениях с подопечным, или при соблюдении особых условий.

Как оставить имущество в наследство опекаемым детям.

Кто может быть опекуном и опекаемым

В категорию опекаемых входят несовершеннолетние дети до 14 лет, либо взрослые недееспособные граждане, не способные к самостоятельному проживанию в силу имеющегося психического заболевания.

Недееспособность устанавливается исключительно по решению суда, другого основания быть не может, даже если у человека имеется медицинское заключение о наличии тяжелого диагноза.

Теоретически любой человек может вылечиться и обратиться в суд за восстановлением ограниченной или полной дееспособности.

При установлении судом ограниченной дееспособности гражданина, ему может быть назначен попечитель, соответственно, он приобретает статус подопечного. К этой же категории относятся дети в возрасте от 14 до 18 лет: они вправе самостоятельно совершать мелкие возмездные сделки (купля-продажа, мена), принимать имущество по дарению или в наследство с согласия попечителя.

Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда опекун — супруг недееспособного мужа/жены.

В этом случае возникает правовая коллизия, связанная с тем, что по Семейному кодексу на имущество супруга распространяется режим совместной собственности.

В то же время, при установлении опекунства (попечительства) опекающий супруг сильно ограничен в правах, поскольку все сделки с имуществом опекаемого (подопечного) он может производить только с согласия органов опеки.

Кроме того, согласно СК все доходы супругов являются общими, а по закону об опеке, доходы подопечного принадлежат ему лично, и опекун должен отчитываться в их расходовании органам опеки.

Рекомендуется до установления опеки в таких случаях произвести раздел имущества между супругами.

Это не лишает опекуна права на наследование имущества подопечного, поскольку законный переживший супруг входят в число наследников первой очереди.

Когда опекун может наследовать по завещанию

Завещание является односторонней сделкой. Оно удостоверяется у нотариуса только совершеннолетним и полностью дееспособным гражданином. Следовательно, опекаемый составить такой документ не может, он будет недействительным (ничтожным по закону). Однако опекун может получить наследство, если:

  • опекаемый составил завещание в его пользу еще до того, как суд установил его недееспособность;
  • достигший совершеннолетия подопечный ребенок составил завещательный документ в пользу бывшего опекуна (попечителя);
  • завещание было составлено после того, как судом было вынесено решение о признании гражданина дееспособным.

Пример. Одиноко проживающая женщина К. завещала квартиру своей соседке М. Спустя полгода М. обратилась в органы опеки с инициированием признания К. недееспособной через суд ввиду наличия у К. прогрессирующей болезни Альцгеймера. Суд вынес решение о признании ее недееспособной, и опекуном была назначена М.

Даже, если впоследствии родственники решат оспорить завещание, это можно будет сделать только в судебном порядке и при условии, что они смогут доказать, что в момент написания завещания К. не осознавала значения совершаемых действий в силу своей болезни.

Официально на момент составления завещания она являлась дееспособной.

Получение опекуном наследства по закону

Наследование по закону происходит при отсутствии завещания. В данном случае имеют значение родственные отношения с умершим опекаемым или подопечным.

Часто встречается ситуация, когда в качестве опекуна несовершеннолетнего ребенка, недееспособного лица выступают ближние и дальние родственники: сестры, братья, бабушки, тети и дяди.

В этом случае опекун наследует имущество опекаемого, но не в силу своего статуса, а потому что входит в очередь наследников по закону.

Однако иногда опекун может получить имущество подопечного и при отсутствии родственных отношений. Например, при условии, что на момент смерти наследодателя был его иждивенцем. В соответствии со ст.1148 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы умершего наследуют его имущество наравне с наследниками призываемой очереди.

Чтобы нетрудоспособный опекун получил наследство, должны соблюдаться следующие условия:

  1. если он относится к наследникам по закону (родственник), он должен не менее года находиться на иждивении у лица, оставившего наследство;

  2. если опекун (попечитель) не связан с подопечным родственными отношениями, то дополнительно требуется выполнение еще одного условия: он должен проживать совместно с наследодателем в одной квартире не менее года до дня его смерти.

Читайте также:  Права супруги при наследовании после смерти супруга

Лица, находящиеся на иждивении, также имеют право на получение обязательной доли наследства и в случае, когда оно завещано другим наследникам. При этом они получают половину того, что бы им причиталось по закону в отсутствие завещания. На основании иждивения как опекун может наследовать за подопечным, так и наоборот.

Статус иждивенца — опекуна или подопечного ребенка иногда приходится доказывать в судебном порядке.

Поскольку опекаемый ребенок-сирота получает выплаты от государства, пенсию по утере кормильца, пособия, он имеет собственный доход, несмотря на то, что является несовершеннолетним.

На этом основании его право на наследство могут оспаривать другие наследники. При решении вопроса о нахождении на иждивении суд соотносит размеры дохода иждивенца с затратами на его содержание.

Какие документы нужны опекуну при оформлении наследства

Поскольку опекун, как таковой, не имеет права на наследование имущества подопечного, нет необходимости представлять нотариусу документы об опеке. Он получает наследство на общих основаниях, как наследник по закону или завещанию, либо как нетрудоспособный иждивенец наследодателя. Таким образом, ему предстоит совершить такие же действия, как и другим наследникам:

  1. подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства;

  2. представить документы об основании наследования, о смерти наследодателя, о наследуемом имуществе;

  3. провести оценку наследства и уплатить госпошлину;

  4. получить нотариальное свидетельство о праве;

  5. зарегистрировать собственность на свое имя.

В случае, когда основанием для наследования является иждивение, нужно доказать нетрудоспособность (пенсионный возраст, инвалидность), факты получения материальной помощи от умершего лица, при отсутствии родства — факт совместного проживания на одной жилплощади.

Кроме нотариального способа вступления в наследство законом допускается фактическое наследование. Оно предполагает, что опекун умершего или другое лицо, считающее себя наследником, фактически начинает пользоваться наследственным имуществом, как своим собственным. Например, оплачивает налоги за квартиру, коммунальные платежи, ремонтирует ее, охраняет.

Оформить недвижимость на свое имя в ЕГРН такой фактический владелец не сможет, пока не представит в орган Росреестра нотариальное свидетельство о праве. В любой момент могут объявиться кровные родственники подопечного и заявить свои права на наследственное имущество. Вопрос в таком случае будет решен не в пользу опекуна, поскольку по закону он не имеет права на имущество опекаемого.

Кроме того, при отсутствии законных наследников, имущество умершего лица считается выморочным и отходит государству. Если в качестве наследства фигурирует, например, земельный участок или жилое помещение, права на него могут завить государственные и муниципальные органы. Опекун в данном случае оспорить их требования не сможет.

В 2016 году на рассмотрение Государственной Думы был подан законопроект № 1114477-6, где предлагалось ввести права наследования для опекунов, так как «по совокупности прав и обязанностей они практически становятся родителями для своих подопечных детей». Закон не был принят со следующим обоснованием: опекуны не приравнены законом к родителям, они содержат опекаемых не на свои доходы, а за счет бюджетных выплат, и не несут алиментных обязанностей в отношении подопечных.

Может ли опекун принять наследство за подопечного

Несовершеннолетний ребенок, недееспособный гражданин, находящийся под опекой или попечительством, может стать наследниками вследствие смерти родственников или по завещанию.

Принятие наследства — это односторонняя сделка, и совершить ее самостоятельно они не вправе.

За ребенка в возрасте до 14 лет или полностью недееспособного гражданина в ней участвует опекун, а подростки в возрасте 14–18 лет или ограниченно дееспособные лица могут сами совершить ее, но с письменного согласия попечителя.

В данном случае применяется правило, установленное ст. 37 ГК РФ. Опекуны и попечители не имеют права без согласия органов опеки совершать сделки, влекущие отказ подопечного от его прав или умаляющие его имущество.

Таким образом, законный представитель опекаемого лица должен и может принять наследственное имущество, но только в случае, если это улучшит материальное положение подопечного. Следует тщательно оценить следующие нюансы.

  • Наследство выгодно принять, если оно не обременено долгами. В ином случае лучше написать отказ от него. Если он будет обоснован, соответственно, будет получено одобрение органов опеки.
  • Если наследуется доля в жилом помещении, нужно иметь в виду, что подопечный — сирота может потерять право на получение жилого помещения от государства по достижении совершеннолетия. Оно положено ему по закону. Так что, если доля в праве на жилье очень маленькая, это может стать невыгодной сделкой для опекаемого.
  • Получение в наследство недвижимости сопряжено не только с материальной выгодой. На наследника ложатся все расходы, связанные с ее обслуживанием. Оплачивать содержание, коммунальные услуги придется из доходов подопечного.

В то же время, опекун по договоренности с органами опеки вправе сдавать недвижимость опекаемого в аренду, получая доход на его содержание. Кроме того, опекун, которому передано на хранение наследственное имущество, имеет право на возмещение необходимых расходов по хранению и управлению им, за вычетом фактически полученной выгоды от использования этого имущества.

Оформление наследства опекуном в качестве законного представителя подопечного может быть осуществлено в нотариальной конторе с получением свидетельства о праве на имя несовершеннолетнего ребенка или недееспособного лица. В то же время, фактическое принятие опекуном или попечителем принадлежащего опекаемому наследственного имущества, представляет фактическое вступление опекаемого в права по наследству.

Часто задаваемые вопросы и ответы

Когда вопрос наследования осложняется опекунскими отношениями, разобраться в нем бывает достаточно сложно даже профессиональным юристам. В таких случаях желательно обратиться на консультацию в нотариальную контору. Нотариус, занимающийся наследственными делами, подскажет какие документы нужно собрать и когда следует обратиться в суд.

Вам может быть интересно:

Наследство недееспособного гражданина после смерти

Как оставить имущество в наследство опекаемым детям.

Оставить свое имущество в наследство имеет право любой человек. Это также касается тех людей, которые были признаны как не отдающими отчет в своих действиях или ограниченно дееспособными.

Чаще всего, эти люди не имеют возможности составлять документы такого плана. Согласно законодательным актам нашей страны, наследство, если нет завещания, переходит к другим лицам по закону.

Имеет ли опекун право на наследство опекаемого, который был недееспособным лицом?

Существует две возможности получения наследства человека после его смерти. Первый способ – по документу, составленному этим человеком, где он сам назначает наследников. Если документа не было, то все происходит по закону. Что делать в ситуации, когда имущество осталось от недееспособной особы? Сможет ли опекун/попечитель унаследовать это имущество?

Переход наследуемого имущества лицам, внесенным в завещание

Опекун действительно может стать законным владельцем имущества, которое осталось после смерти опекаемого им лица. Это возможно в том случае, когда подопечный написал завещание в то время, когда он еще не был признан недееспособным.

Согласно законам нашего государства завещание, оставленное лицом, не достигшим совершеннолетия, или недееспособным, не может быть признано действительным. Если у данной категории лиц есть законный опекун, и он пишет этот документ от имени опекаемого, такое действие также считается незаконным.

Гражданин, под опекой которого находится недееспособный опекаемый, может написать завещание на данное лицо, и этот документ считается законным. По этому документу опекаемое лицо получает имущество опекуна и использует его в своих интересах.

Получение наследства по закону

Многие знают, что если человек до смерти не распорядился своим имуществом, то оно будет наследоваться ближайшими родственниками. Хотя даже в этой ситуации следует опираться на определенную законом очередность.

Имеется семь очередей лиц, имеющих право стать собственниками наследства. Когда опекун умершего не принадлежал к числу его родственников, то он не имеет возможности наследовать данное имущество. Тот факт, что гражданин являлся опекуном (попечителем) не дает ему никаких законных прав на получение наследства опекаемого лица.

Но лицо, находящееся под опекой имеет реальную возможность стать наследником недвижимости своего опекуна (попечителя). Ст.

1142-1148 ГК РФ содержат информацию о том, что лица, которые находились на иждивении или жили вместе с опекуном на одной жилплощади на протяжении года и более, могут стать наследниками своего опекуна.

Подопечные, находившиеся при жизни опекуна на его иждивении, становятся законными наследниками наравне с другими лицами, имеющие такие же права.

Исключение из правил

Как мы уже упоминали ранее, будучи опекуном недееспособной особы, надеяться на переход имущества к нему после смерти подопечного не стоит. Но некоторые возможности вернуть затраченные на управление наследством средства существует. Для этого нужно обратиться в органы опеки, которые возмещают затраты из средств умершего подопечного.

Выводы

Человек, под опекой которого находилось лицо, не отдающее отчет своим действиям или ограниченное в действиях лицо, не имеет никаких прав на его имущество.

Опекун не приравнивается к остальным лицам, претендующим на данное наследство. Но он может получить наследство по завещанию, если его подопечный составил документ, будучи в здравом уме и отдавая отчет своим действиям, и после своего совершеннолетия.

То есть, если попечитель занимается, ухаживает и заботиться о совершенно одиноком человеке, он не имеет возможности стать его наследником. Когда подопечного не станет его имущество перейдет в собственность муниципалитета или государства.

Когда человек пишет документ, то таким образом он высказывает волю по поводу перехода своего имущества во владение другим людям. Если завещание было составлено недееспособным лицом, и на то есть постановление суда, то содержание этого документа не будет принято в качестве законного выражения воли человека. Его недвижимость перейдет в руки других владельцев в соответствии с нормами ГК РФ.

Иногда документ, составленный недееспособным гражданином, признается не соответствующим закону при его жизни. Он получил право самому владеть своим имуществом, так как стал здоровым человеком или через суд восстановил свою дееспособность.

Когда человек, будучи здоровым и ясно понимая свои действия, составляет завещание, оно, даже после признания его недееспособным, будет считаться законным. Так как документ не теряет законной силы, имущество отойдет тем лицам, которые наследодатель указал в завещании.

Некоторые граждане, считающиеся душевнобольными, могут высказывать свою волю при написании завещания, если на заседании суда они не были названы недееспособными. Наследники имеют возможность воспользоваться данным волеизъявлением после смерти гражданина.

Иногда наследники пытаются оспорить такое документально оформленное волеизъявление, так как не считают, что душевнобольной человек может трезво оценить ситуацию и правильно распределить свое имущество. Они могут обратиться в судебную инстанцию. Если суд признал человека недееспособным, то и завещание больше не имеет законной силы.

Когда человек имеет психические заболевания, но не причислен к категории недееспособных, он может пользоваться всеми правами граждан России. В таком случае данному лицу не имеют права отказать в регистрации составленного ним завещания. Такой отказ возможен только когда есть решение суда о признании его лицом, не отдающим отчета в совершаемых действиях.

В нотариальной практике бывают ситуации, когда за помощью в регистрации обращаются лица, которые не имея никаких особенностей документально, в реальности не понимают, что делают. Тогда нотариусы прибегают к помощи медиков. Они проводят специальную экспертизу, и подтверждают или нет опасения нотариуса.

Когда медицинское освидетельствование говорит, что гражданин не отдавал себе отчет в своих действиях, когда писал заявление, документ будет признана недействительным.

Читайте также:  Обязательно ли оплачивать услуги нотариуса, есть ли льготы

Назначение медицинского освидетельствования граждан не является законодательной процедурой. Но если суд сочтет необходимым во время рассмотрения дела об аннулировании завещания, отправить ответчика на специальную комиссию, он имеет на это полное право.

Когда речь идет о наследовании имущества по закону, то сразу же всплывает так называемая «очередность» лиц, претендующих на имущество покойного.

Ранее уже говорилось о семи очередях. Лица, принадлежащие к каждой очереди, могут стать наследниками в том случае, если граждане, находящиеся в очереди перед ними не заявили о принятии наследства, не захотели его принимать, либо потеряли такую возможность. Граждане, находящиеся в одной очереди получают одинаковые части наследства.

Первыми заявить о принятии наследства имеют право дети, супруги, родители. Внуки могут наследовать имущество, используя право представления. Что это означает? Наследование по праву – переход доли наследника по закону, когда данное лицо умерло еще до смерти наследодателя или в одно и то же время. Переход осуществляется в равных долях (ст.1146 ГК РФ).

Среди лиц второй очереди находятся родные братья и сестры, или те, которые считаются родными только по отцу или по матери, бабушки и дедушки. Дети сестер и братьев наследуют имущество по праву представления.

К лицам третьей очереди относятся тети и дяди лица, оставившего наследство. Как и в предыдущем случае, дети братьев и сестер наследуют имущество по праву представления.

  • Когда никто из перечисленных очередей не смог или не захотел принять наследство, следующими претендентами становятся лица, принадлежащие к следующим очередям.
  • Кто относится к представителям последующих очередей?
  • Согласно ст. 1145 ГК РФ к таким наследникам по закону относятся:
  • Наследники четвертой очереди – лица, являющиеся родственниками третьей степени родства (прадедушки и прабабушки);
  • Наследники пятой очереди – лица четвертой степени родства (двоюродные внучки, внуки, кровные братья и сестры бабушек и дедушек);
  • К наследникам шестой очереди причислены родственники пятой степени родства (двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети).

Когда перечисленные лица отсутствуют и не принимают наследство в установленные законом сроки, наследниками становятся дети мужа/жены умершего человека, его неродные мать или отец. Эти лица представляют собой седьмую очередь.

К категории лиц, имеющих право наследовать имущество умершего гражданина, относятся лица, которые находились на иждивении у наследодателя более одного года. Их права закреплены в ст.1148 ГК РФ. Эти граждане могу наследовать имущество вместе с лицами той очереди наследования по закону, которая актуальна в конкретной ситуации.

Если желающие принять наследство отсутствуют, то данная категория лиц становится прямыми наследниками восьмой очереди.

Если наследство осталось после гражданина, принадлежащего к категории недееспособных, оформление имущества происходит по общим правилам.

Для начала процесса оформления наследства необходимо получить документ, свидетельствующий о смерти гражданина. Когда человек умер естественной смертью, бумаги по данному факту можно получить в органах ЗАГСа.

Если о данном лице продолжительное время нет никаких сведений, он должен быть признан умершим или пропавшим без вести на судебном заседании. Постановление суда по данному вопросу выдается на руки родственникам.

Чтобы получить свидетельство о смерти в ЗАГСе, родственники должны представить следующие документы:

  • судебное постановление о признании человека без вести пропавшим или умершим;
  • медицинская справка, подтверждающая факт смерти гражданина;
  • бумаги на гражданина, который был репрессирован, а позже его реабилитировали.

Внимание! Получение в органах ЗАГСа перечисленных выше документов является бесплатной услугой.

Далее родственникам нужно обратиться с полученными документами в паспортный стол, чтобы они сняли умершего гражданина с регистрации. Для этого нужно предъявить документ о смерти наследодателя и паспорт родственника, обратившегося с данной просьбой.

Паспортный стол в данной ситуации выдает два документа:

  • выписку о месте проживания умершего гражданина до его смерти;
  • справку, сделанную на основании записей в домовой книге.

Согласно этим документам будет определено место открытия наследства.

Чтобы открыть наследство нужно представить такие бумаги:

  • документ, подтверждающий факт смерти наследодателя;
  • выписка о месте последней прописки гражданина;
  • справка из домовой книги,

Когда человек является наследником по закону, ему необходимо доказать свое родство с умершим. В основном наследниками становятся близкие родственники и супруги.

Для доказательства родства нужны:

  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о рождении;
  • бумаги, подтверждающие развод.
  1. Как фактически принять наследство?
  2. Родственники должны выполнить определенные действия, которые указывают на фактическое принятие имущества в наследство.
  3. Что это за действия:
  • выплата коммунальных задолженностей;
  • получение денег от лиц-должников;
  • обеспечение безопасности недвижимости;
  • фактическое вступление в наследство;
  • выполнение действий, подразумевающих определенные финансовые затраты на имущество.

Бумаги для нотариальной конторы, которые понадобятся при первом посещении:

  • свидетельство о праве собственности покойного на имущество;
  • цена наследства;
  • справка о факте отсутствия обременений;
  • Оформление наследуемого имущества у нотариуса:
  • Когда подготовлены все документы, можете обращаться к нотариусу за свидетельством о получении наследства.
  • Документы для визита в нотариальную контору:
  • паспорт;
  • документ о смерти наследодателя;
  • свидетельство о праве собственности на недвижимость;
  • подтверждение вашего законного права на наследство;
  • документ из паспортного стола, где они сообщают о месте открытия наследства;
  • доверительные бумаги, если от имени наследника будут действовать доверенное лицо.

Когда нотариус ознакомиться со всеми документами, оно открывает наследство. Если у усопшего было достаточно весомое имущество, и размещено оно в разных населенных пунктах, заводится одно имущественное дело.

  1. Дальнейшие действия после получения на руки свидетельства о праве на наследство.
  2. Получение свидетельства говорит о том, что теперь вы стали преемником имущества данного человека в той части, которая указана непосредственно в документе.
  3. Далее наследнику нужно получить имущество или зарегистрировать свои права.
  4. Перечень учреждений, занимающихся регистрацией наследства:
  • Росреестр занимается недвижимостью;
  • ГИБДД оформляет машины и мотоциклы;
  • Банк – денежные вклады;
  • ГИБДД занимается оформлением маломерных катеров и суден;
  • Ростехнадзор – самоходные автомобили;
  • Акционерное общество, когда речь идет об акциях;
  • Совет директоров – оформление доли в ООО.

Чтобы не бегать за дополнительной документацией, лучше всего ее собрать, заблаговременно уточнив список у специалиста. Не забудьте чек об уплате госпошлины.

Подопечный и наследство: вступать нельзя отказаться

Антон Жаров, адвокат, специалист по семейному и ювенальному (детскому) праву, руководитель «Команды адвоката Жарова»

Вступление в наследство, доставшееся подопечному ребёнку, — распространённая головная боль опекуна или попечителя.

С одной стороны, одна четвёртая квартиры в посёлке Заречное, куда ходит раз в день автобус из райцентра, — не факт, что нужное приобретение, с другой, кто же будет отказываться от квартиры, скажем, в областном центре? Во всяком случае, принятие (или непринятие) наследства — предмет обсуждения между опекуном и органом опеки, а если подопечному уже есть 14 лет — то и с ним.

Во-первых, надо понимать, что автоматической обязанности принимать наследство не возникает ни у опекуна, ни у попечителя.

Принятие наследства — это сделка. Пусть односторонняя, но сделка. Это значит, что к данному действию должны применяться все установленные законом правила, предусмотренные для сделок подопечного.

  Наряду с этим, в статье 37 ГК РФ не содержится такого вида сделок, как «принятие наследства», не подходит принятие наследства под остальные, поименованные общим образом, виды сделок.

То есть, само по себе принятие наследства (в отличие, например, от продажи недвижимости) происходит без обязательного предварительного согласия органа опеки и попечительства.

При этом надо обратить внимание, что принятие наследства — это действие. А непринятие наследства (то есть, несовершение каких-то действий, направленных на его принятие) — не действие. Поэтому, строго говоря, если вы, получив информацию о кончине, например, матери подопечного и открывшемся наследстве, ничего не предпринимаете — вы ничего не нарушаете.

Существует мнение, что орган опеки может обязать вас принять наследство, выдав обязательное для исполнения указание о распоряжении имуществом подопечного (часть 2 ст. 19 ФЗ «Об опеке и попечительстве»).

Такое указание обязательно должно быть письменным и, соответственно, подписанным руководителем органа опеки и попечительства. Всякого рода «беседы» в зачёт не идут ни в каком случае. Однако, надо учесть, что орган опеки имеет право давать указания о распоряжении именно имуществом подопечного.

Но до вступления в наследство это имущество не может считаться уже принадлежащим наследнику.

Иными словами, заставить вас принять наследство административно-командным образом нельзя.

На мой взгляд, если опекун не подаёт заявление о принятии наследства, единственное, что может сделать орган опеки, — обратиться в суд с иском о признании права собственности подопечного в порядке наследования.

Второе. Если ребёнку уже 14 лет, надо учитывать, что все сделки, включая и сделку по принятию наследства, совершает он сам, а попечитель (и в ряде случаев, орган опеки) лишь даёт разрешение на эту сделку. Поэтому, если подросток по каким-либо причинам не хочет принимать наследство, заставить его нельзя. Ему просто НЕ надо ставить подпись.

Третье. Не всегда принятие наследства — сделка к выгоде подопечного, и значит, не всегда опекун вправе принимать его (а попечитель — давать согласие на его принятие).

Само по себе принятие наследства— это не только заявление о том, что наследник готов принять какое-то имущество, но и подпись о том, что наследник принимает на себя долги наследодателя, и, в некоторых случаях такое возможно, иные обязательства, связанные с наследством. Далеко не всегда овчинка стоит выделки.

Приведу пример. В райцентре Ярославской области открылось наследство после умершей К. Наследниками оказались её мать и двое несовершеннолетних детей. В наследственную массу включена 1/6 двухкомнатной квартиры. Таким образом, в наследство одному из детей, находящихся под опекой, достанется 1/18 доля провинциальной «двушки».

При этом долги матери по кредитам и часть долгов за квартплату составляют более миллиона  рублей, что превышает не только стоимость доли, но и стоимость квартиры целиком.

При таких обстоятельствах мы рекомендовали опекуну воздержаться от принятия наследства, несмотря на активное давление органа опеки.

Таким образом, при принятии наследства подопечному придётся погасить часть долгов наследодателя. В пределах стоимости полученного наследства, конечно, но откуда он возьмёт эти несколько сотен тысяч рублей? Из кармана опекуна? Из собственных средств, выделяемых на его содержание? Зачем? Разумеется, проще вовсе не принимать наследство.

Опекун вправе совершать (а попечитель давать согласие) лишь такие сделки, которые ведут к выгоде подопечного.

Принять в наследство неликвидный кусок квартиры, обременённый долгами и расположенный вдали от места жительства подопечного, — разве это к выгоде? Ведь такое имущество придётся содержать, и средства на это будут взяты у самого подопечного, во всяком случае, это не расходы опекуна.

Ещё один важный момент. Вступив в права наследства на какое-либо жильё, ваш подопечный неизбежно столкнётся с проблемой получения жилья по достижении 18 лет. Первое, что ему предложат чиновники, это вселяться в ту «долю», которую он так опрометчиво получил, будучи, например, семилетним.

И, в лучшем случае, удастся доказать, что проживание на этой «доле» невозможно, а в худшем, ребёнок потеряет право на получение жилья от государства.  Разумеется, этот аргумент никак не будет воспринят органом опеки при принятии наследства, но к совершеннолетию это может действительно стать проблемой.

Таким образом, если у вашего подопечного внезапно появился наследодатель, не торопитесь вступать в наследство.

Необходимо оценить, насколько эта сделка направлена к выгоде подопечного (с учётом всех факторов) и лишь затем решить: принять наследство или воздержаться от этого.

Орган опеки не может «заставить» опекуна принимать наследство, а может лишь сам обратиться в суд с требованием о признании права собственности за подопечным. Но, как говорится, «науке такое не известно». А подросток старше 14 лет и вовсе вправе сам решать, принимать наследство или нет.

Опекун и наследство опекаемого

Опекуны назначаются детям, оставшимся без попечения родителей, а также недееспособным гражданам.

Они совершают за опекаемых все сделки, управляют их имуществом и должны защищать интересы опекаемых во всех юридически значимых ситуациях. Зачастую проживают вместе с опекаемыми.

В результате между сторонами обычно складываются очень близкие отношения, даже если они не являются родственниками.

Поэтому людей часто интересует, является ли опекун наследником опекаемого и наоборот – может ли опекаемый претендовать на наследство своего опекуна?

В этой статье мы ответим на самые частые вопросы.

Чаще всего опекуны заменяют детям родителей или являются родственниками инвалидов. Поэтому у людей возникают ошибочные ожидания к таким отношениям, а потом – обиды и бесполезные судебные тяжбы.

Мы собрали для вас топ-3 неверных ожиданий, которые, надеемся, уберегут вас от ошибок:

  • считать, что опекун имеет все права на имущество своих подопечных и может распоряжаться им по своему усмотрению;
  • путать моральные и юридические обязательства: если человек заботился о ком-то при жизни и относился к нему как к родному, это не значит, что этот кто-то будет иметь какие-то имущественные права после смерти благодетеля;
  • опираться на мнения знакомых и самостоятельный поиск в интернете, строя планы на будущее.

Кто такой опекун и каковы его полномочия?

Опекуны и попечители (далее – ОиП) – это лица, которые назначаются для защиты прав и законных интересов тех граждан, которые сами не могут этого делать. Это своего рода юридические и социальные помощники.

Опекуны назначаются:

  • детям, оставшимся без попечения родителей (до 18 лет);
  • совершеннолетним гражданам, которые признаны судом недееспособными (то есть в силу психического расстройства или душевной болезни не понимают значения своих действий и не могут руководить ими).

ОиП детей обычно становятся родственники (бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди и тетки, мачехи и отчимы), но органы опеки могут утвердить в этой роли и посторонних людей. Например, гражданского супруга умершего родителя, соседей или дальнего родственника.

Взрослому человеку назначат опекуна только в том случае, если признают недееспособным. В этом случае в качестве юридического помощника могут выступать родители гражданина, его супруг, дети, другие родственники.

Несовершеннолетние и недееспособные граждане могут находиться под надзором в специализированных учреждениях – организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организациях, оказывающих социальные услуги (дома-интернаты, геронтологические центры); образовательных и медицинских организациях. В этом случае ОиП не назначаются, в этом качестве выступает само учреждение.

ОиП управляют имуществом подопечных, следят за законностью сделок, совершают юридические действия в интересах опекаемых и подопечных. Например, подают заявления о назначении опекаемым пенсии по потере кормильца или по инвалидности, взыскивают через суд алименты в их пользу, оформляют для них социальные льготы, защищают их наследственные интересы.

ОиП должны проживать вместе с несовершеннолетними подопечными. Кроме юридических вопросов, они должны обеспечивать обучение, воспитание, лечение и содержание своих подопечных.

Согласно ст. 36 ГК РФ свои права и обязанности ОиП выполняют безвозмездно. Но в некоторых случаях органы опеки могут заключить с ними возмездные договоры, тогда вознаграждение будет платиться за счет государства или за счет средств опекаемого (например, будет сдаваться в аренду его имущество).

Права ОиП после смерти опекаемого (или подопечного) прекращаются.

Важно! Основное отличие опекунов и попечителей – в широте полномочий. Опекуны совершают за подопечных все юридически значимые действия, а попечители дают согласие на сделки и иные действия в случаях, предусмотренных законом.

Имеет ли право опекун на наследство после смерти опекаемого?

Напомним, что наследование бывает 2-х видов:

ОиП не относятся к наследникам по закону. Гражданский кодекс не дает им никаких льгот или особых наследственных прав. значит, лица, выполняющие функции ОиП, на этом основании не могут наследовать имущество опекаемых и подопечных.

Однако при решении вопроса о том, может ли опекун претендовать на наследство подопечного, надо понимать, что опекунами чаще всего являются родственники несовершеннолетнего или недееспособного лица. Поэтому они могут быть наследниками по закону в качестве родственников. Статус опекуна сам по себе не дает здесь никаких преимуществ.

Пример

Если опекуном является бабушка, она будет наследником второй очереди в случае смерти опекаемого.

Теоретически у опекаемого могут обнаружиться наследники первой очереди – родители, не лишенные родительских прав, супруг или дети.

Например, родитель или супруг могли быть признаны безвестно отсутствующими либо умершими, а потом объявиться. В этом случае бабушка не имеет никаких прав на наследство.

В случае, если есть завещание, то ОиП могут наследовать по завещанию – документ должен быть составлен до того, как человека признали недееспособным и назначили ему опекуна. Несовершеннолетние и недееспособные лица не имеют права составлять завещания.

Иными словами, ответ на вопрос «Является ли опекун наследником?» будет зависеть от родственных связей и наличия завещания.

Судебная практика по правам опекунов и попечителей

Возможности обогащения ОиП за счет подопечных сильно ограничены законом. Они могут безвозмездно пользоваться имуществом опекаемых только при их жизни и с согласия органов опеки. При этом ни опекуны, ни их близкие родственники не имеют права заключать сделки с опекаемыми, а также использовать средства подопечных в своих интересах.

Пример

Гр-ка Рябова была попечителем несовершеннолетней Алины Грикановой. Однажды Рябова уехала за город в гости к родственникам, а Алина без разрешения взяла ее автомобиль и села за руль, не имея водительских прав.

В результате Алина попала в ДТП, врезавшись в дерево и причинив автомобилю серьезные повреждения.

Рябова написала в органы полиции заявление с просьбой не проводить дальнейшую проверку в отношении Алины, после чего органы приняли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Грикановой.

Оставшись без автомобиля, Рябова подала в суд иск о возмещении вреда за счет имущества несовершеннолетней. Однако суд отказал (Апелляционное определение СК по гражданским делам Владимирского областного суда от 22 марта 2016 г. по делу N 33-1153/2016).

В этом деле Алина как ответчик признала иск. Девушка была расстроена, и она, и родственники считали справедливым, что починить автомобиль небогатой тети, который девушка по глупости разбила, нужно за счет средств самой Алины. Но орган опеки и попечительства возражал. Суд пришел к выводу, что попечитель осуществлял ненадлежащий надзор за несовершеннолетней и отказал в иске.

Рябова подала апелляцию, указав, что замечаний со стороны органов опеки по осуществлению попечительства над Грикановой не имеется, кроме этого, она была дома не одна, а под присмотром бабушки и сестры истца.

При этом сама Гриканова в ее возрасте (16 лет) знала, где лежат ключи и понимала, что совершает свои действия вопреки воле и желанию тети-попечителя, она признает вину и говорит, что к незаконным действиям ее подтолкнула подруга.

Апелляционный суд указал, что, с одной стороны, согласно с п. 1 ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный ими вред на общих основаниях.

Но, с другой стороны, истец не обеспечила должного контроля за подопечной, что позволило той завладеть ключами от автомобиля и привело к совершению ДТП.

При этом обязанностью попечителя является сохранение имущества, а в данном случае иск приведет к уменьшению стоимости имущества подопечного.

В результате в удовлетворении иска было отказано.

Имеет ли право опекаемый на наследство после смерти опекуна?

Согласно ч. 1 ст. 17 федерального закона от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», подопечные не имеют права собственности на имущество своих опекунов или попечителей. Они могут пользоваться их имуществом с согласия самих ОиП.

Опекаемые не являются наследниками по закону в отношении своих ОиП.

Однако они могут претендовать на наследство в 3-х случаях:

  • опекун составил завещание в их пользу;
  • они могут получить обязательную долю при наследовании по завещанию, если будут признаны иждивенцами умершего;
  • они могут наследовать как иждивенцы умершего в порядке ст. 1148 ГК РФ или в качестве наследников 8-й очереди при отсутствии других претендентов.

Подопечные обычно имеют все признаки иждивенцев:

  • являются нетрудоспособными (как несовершеннолетние или недееспособные);
  • проживают вместе с опекуном больше года;
  • его помощь является для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Сложности могут возникнуть только с последним пунктом. У подопечных может быть свое имущество (например, наследство родителей) и свои источники средств к существованию – пенсии, доходы от сдачи имущества в аренду, проценты от банковских вкладов.

В подобных случаях нужна консультация юриста по поводу конкретной ситуации и перспектив судебного дела. Скорее всего, признавать статус иждивенца и право на обязательную долю придется в суде.

Но если своего имущества у подопечного нет и он являлся родственником своего опекуна, то есть все шансы наследовать в качестве иждивенца умершего.

Частые вопросы

Нужно ли согласие органов опеки для того чтобы продать недвижимость, принадлежащую ребенку? Родители разведены, есть квартира, принадлежащая отцу и ребенку (12 лет), а мать хочет продать долю ребенка.

+

Если недвижимость принадлежит малолетним на праве собственности, то разрешение органов опеки и попечительства на продажу требуется всегда. Согласие второго родителя на совершение сделки в описанном случае не нужно. Пункт 3 ст.

60 СК РФ говорит о том, что на сделки по продаже имущества несовершеннолетнего распространяются нормы ГК РФ о полномочиях ОиП. Пункт 2 ст. 37 ГК РФ предусматривает, что все сделки с недвижимостью опекаемого могут совершаться только с согласия органов опеки.

Может ли опекун претендовать на наследство опекаемого? +

ОиП не являются наследниками по закону и не имеют никаких прав на имущество после смерти опекаемого или подопечного. Но опекун может быть наследником по завещанию, правда, с ограничениями. Во-первых, ребенок может находиться под опекой до 14 лет, после этого опека автоматически меняется на попечительство, которое длится до совершеннолетия.

Повзрослевший ребенок может написать завещание в пользу бывшего опекуна. Несовершеннолетний не может составить завещание. Для совершеннолетних граждан опекуны назначаются в случае недееспособности взрослых граждан. Недееспособный гражданин не может составить завещание (оно недействительно).

Но, если завещание было написано до того момента, как человека признали недееспособным, то оно действительно и по такому завещанию опекун может наследовать.

Может ли опекун отказаться от наследства от имени опекаемого? +

Да, может подать заявление и об отказе от доли в наследстве, и об отказе от обязательной доли при наследовании по завещанию. Но в этих случаях должно быть согласие органа опеки и попечительства.

Это делается, если принятие наследства ухудшит или не улучшит материальное положение подопечного.

Например, у наследодателя было много долгов или иных обязательств по договорам, он являлся поручителем по кредиту и т.д.

Кто выступает в качестве ОиП для недееспособных и несовершеннолетних лиц, находящихся в социальных организациях? +

Согласно ч. 4 ст. 35 ГК РФ в таких случаях ОиП не назначаются. От имени и в интересах таких лиц выступают социальные организации.

В качестве законного представителя будет выступать руководитель социальной организации, чьи полномочия подтверждаются уставом учреждения, приказом о назначении руководителя на должность, решение суда о признании гражданина недееспособным (если есть), приказ или иной документ, подтверждающий помещение человека с учреждение, оказывающее социальные услуги.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *